Главная страница --> Ведение бизнеса

Интеллектуальная собственность



В соответствии со статьей 138 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) под интеллектуальной собственностью признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и тому подобное).

Обратите внимание!

Норма об исключительном праве на изобретение, полезную модель и промышленный образец закреплена в статье 10 «Патентного закона» Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3517-1.

На основании этой статьи, патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других патентообладателей, включая право запретить использование указанных объектов другим лицам, кроме случаев, когда такое использование в соответствии с Законом №3517-1 не является нарушением права патентообладателя.

Согласно статье 10 Закона №3517-1, нарушением исключительного права патентообладателя признается:

  • несанкционированное изготовление;
  • применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью запатентованного продукта;
  • применение запатентованного способа или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно запатентованным способом.

В юридической литературе широко применялось и применяется понятие «интеллектуальная собственность», особенно когда речь идет об авторском праве.

Главная особенность объектов интеллектуальной собственности, в отличие, например, от предметов вещного права, заключается в предоставлении им со стороны государства специальной охраны, выраженной в форме исключительного права.

Результаты интеллектуальной деятельности очень уязвимы, как только становятся известны широкому кругу лиц. Без государственной охраны они могут быть легко присвоены каждым, кто имеет необходимые средства для их использования в целях извлечения прибыли.

Отсутствие гарантированной правовой охраны означало бы, что лица, вложившие определенные средства в разработку объектов интеллектуальной собственности, не смогли бы окупить свои затраты и вследствие этого не были бы заинтересованы в такого рода деятельности.

В целом институт исключительного права служит инструментом, стимулирующим развитие в обществе художественного творчества и научно - технического прогресса.

В патентных законодательствах большинства государств, в том числе и в статье 10 Закона №3517-1, исключительное право сформулировано как «исключительное право на использование изобретения».

Термин «использование» употребляется в патентном праве в более широком смысле, чем в гражданском обороте, обозначая не только правомочие пользования изобретением, но и распоряжения им.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что исключительное право на использование изобретения представляет собой разновидность легальной монополии, предоставляемой государством патентообладателю в определенном объеме, на определенный срок и на определенной территории.

В рамках этой монополии патентообладатель реализует свое право на использование запатентованного изобретения.

Использование результатов интеллектуальной деятельности, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

Интеллектуальная собственность может быть определена также как система институтов исключительных прав, относящихся к патентоспособным (или регистрируемым в особом порядке) правовым объектам или к нерегистрируемым, но охраняемым от незаконного копирования или присвоения объектам.

К нерегистрируемым правовым объектам могут быть отнесены:

  • объекты авторского права;
  • технические, технологические и производственные секреты;
  • коммерческая информация - то, что принято называть «ноу-хау».

По сути, понятие «интеллектуальная собственность» включает в себя все результаты интеллектуальной деятельности в самых различных сферах.

К результатам интеллектуальной деятельности относятся также идеи, гипотезы, открытия (ранее регистрируемые), методы, методики.

Статья 128 ГК РФ определяет результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальную собственность), как объекты гражданских прав.

Она гласит: «К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага».

Несмотря на ясность и четкость изложения текста, статья 128 ГК РФ получила в юридической литературе неоднозначные оценки.

Так, например, существует мнение, что из этой статьи не вполне ясно, относятся ли к объектам гражданских прав только результаты интеллектуальной деятельности, или лишь права на них, либо то и другое вместе.

Учитывая особенность указанного объекта гражданских прав, его нематериальный характер, очевидно, что правовая охрана предоставляется результатам интеллектуальной деятельности, в то время как в гражданском обороте могут находиться только права на эти результаты.

Поэтому и понадобилось двойное указание - результаты интеллектуальной деятельности и права на них.

Специфика участия объектов интеллектуальной собственности в гражданском обороте, как было отмечено, заключается в двойственной природе прав, лежащих в ее основе.

С одной стороны, создателю творческого результата принадлежит исключительное право на его использование.

С другой стороны, существуют личные неимущественные права (право на авторское имя), которые отчуждению не подлежат в силу самой их природы.

То есть особенностью интеллектуальной собственности является наличие имущественной и неимущественной (личной) составляющих.

Другой специфической особенностью является то, что объектом интеллектуальной собственности являются нематериальные, неосязаемые объекты.

Результаты интеллектуальной деятельности могут быть получены в самых различных областях жизни человечества, поэтому их целесообразно упорядочить и классифицировать. При этом понятие «объект интеллектуальной собственности» подразумевает конкретный результат интеллектуальной деятельности.

Объекты интеллектуальной собственности можно классифицировать по различным признакам, но для целей наших исследований, целесообразнее всего разделить их на два больших класса:

  1. содержащие «аналитическое» знание;
  2. содержащие «созидательное» знание.

Аналитическое знание и аналитические результаты используются главным образом в фундаментальной науке без непосредственного приложения к экономике.

Их использование не приводит к прямому экономическому эффекту на уровне субъектов финансово-хозяйственной деятельности - предприятий и фирм.

Иными словами, невозможно использовать объекты интеллектуальной собственности, содержащие аналитическое знание, в качестве нематериальных активов в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

С другой стороны, результат созидательных исследований - созидательное знание - ориентирован на социально-экономическую сферу и имеет определенный экономический эффект.

Созидательное знание используется в научно-производственных, производственных, научно-технологических организациях, где научные созидательные исследования объединены с опытно-конструкторской и производственно-технологической деятельностью (НИОКР).

Экономический эффект может быть получен от воплощения созидательного знания в конкретном изделии.

Отнесение объекта интеллектуальной собственности к тому или иному классу позволяет понять возможность его использования в качестве нематериального актива и получить от этого использования коммерческий эффект и прибыль.

Условия владения, пользования и распоряжения интеллектуальной собственностью определяются законодательством Российской Федерации, а также не противоречащими ему договорами (контрактами) сторон - субъектов научной и (или) научно-технической деятельности и потребителей научной и (или) научно-технической продукции.

Законодательство Российской Федерации об авторском праве и смежных правах основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах».

Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее Закон №5351-1) регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права).

Если международным договором, в котором участвует Российская Федерация, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе №5351-1, то применяются правила международного договора.

В соответствии со статьей 6 Закона №5351-1, авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

Авторское право распространяется как на обнародованные произведения, так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:

  • письменной (рукопись, машинопись);
  • устной (публичное произнесение);
  • звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и так далее);
  • изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и так далее);
  • объемно-пространственной (модель, макет, сооружение и так далее);
  • в других формах.

Часть произведения (включая его название), которая является результатом творческой деятельности и может использоваться самостоятельно, является объектом авторского права.

Авторское право не распространяется на:

  • идеи;
  • методы;
  • процессы;
  • системы;
  • способы;
  • концепции;
  • принципы;
  • открытия;
  • факты.

Авторское право на произведение науки не связано с правом собственности на материальный объект, в котором это научное произведение выражено.

Передача права собственности на материальный объект или права владения материальным объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте, за исключением случаев, предусмотренных статьей 17 Закона №5351-1.

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания.

Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Часть произведения признается имеющей самостоятельное значение, если она может быть использована независимо от других частей этого произведения.

Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно.

Взаимоотношения соавторов могут определяться соглашением между ними.

Если произведение соавторов образует одно неразрывное целое, то ни один из соавторов не вправе без достаточных к тому оснований запретить использование произведения.

Статья 14 Закона №5351-1 устанавливает, что авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного произведения.

Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное.

Размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения и порядок его выплаты устанавливаются договором между автором и работодателем.

Работодатель вправе при любом использовании служебного произведения указывать свое наименование либо требовать такого указания.

В соответствии со статьей 15 Закона №5351-1, автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права:

  • право признаваться автором произведения (право авторства);
  • право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на имя);
  • право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв;
  • право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора).

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения.

Автору в отношении его произведения принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом.

Как мы уже сказали, все права на объекты авторских, патентных прав по общему правилу принадлежат тому, кто их создал, то есть автору.

В то же время, если такой объект авторских прав или патентных прав были созданы работником при исполнении своих служебных обязанностей, некоторые права на произведение возникают и у работодателя.

Поэтому, чтобы впоследствии не возникло неприятных споров, и чтобы права на созданное работником произведение или программу возникли у работодателя, служебное задание должно быть оформлено письменно. Иначе права на использование результата труда работодателю придется покупать.

Давайте рассмотрим вопрос о том, как правильно оформить документы, чтобы избежать этой ситуации?

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона №5351-1, авторское право распространяется на произведения науки, литературы, искусства, являющиеся результатом творческой деятельности. Его объектами могут быть литературные, драматические, музыкальные произведения, сценарии, фильмы, картины, скульптуры, сборники, словари, переводы, аранжировки, дизайнерские решения и другие результаты авторского труда.

Распространяются авторские права и на программы для ЭВМ, а также базы данных в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Помимо этого существуют патентные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Условия отнесения объектов интеллектуальной собственности к той или иной группе предусмотрены статьями 4, 5 и 6 Патентного закона от 23 сентября 1992 года №3517-1.

Из сказанного видно, что необходимость в создании объектов авторского и патентного права может возникнуть практически в любой организации. Сотрудники таких организаций, как издательство, дизайнерских студий, компьютерных фирм, конструкторских бюро создают такие объекты чуть ли не ежедневно.

Поэтому документальному оформлению трудовых обязанностей работников, связанных с созданием объектов интеллектуальной собственности, нужно уделять должное внимание.

Если объект интеллектуальной собственности или патентных прав создается работником при исполнении служебных обязанностей, имущественные права на это произведение (изобретение), возникают у работодателя (статья 14 Закона №5351-1, пункт 2 статьи 8 Закона №3517-1).

Обратите внимание на тот факт, что при этом, автором произведения (изобретения) в любом случае будет признан его создатель, то есть, физическое лицо, и это будет его личное право, которое не может перейти ни к кому другому.

Таким образом, автором произведения, созданного работником, организация не станет ни при каких условиях.

Однако, к работодателю могут перейти такие права, как право на распространение его экземпляров, публичный показ и сообщение в эфир, перевод, переделка, использование и так далее. Но для этого служебные обязанности работника по созданию произведений (изобретений) должны быть описаны в трудовом договоре или должностной инструкции.

Если же подобное задание является разовым и не относится к постоянной деятельности работника, тогда его можно оформить обычным приказом с приложением, в котором будет содержаться подробное описанием задания.

Сотрудник должен быть ознакомлен с возложенными на него обязанностями. Об этом будет свидетельствовать его подпись в трудовом договоре, расписка в ознакомлении с должностной инструкцией или приказом.

Обратите внимание!

При описании задания нужно указать:

  • какую конкретно деятельность работодатель поручает работнику;
  • что должно стать результатом данной работы.

Авторское (патентное) имущественное право состоит из различных правомочий, которые могут передаваться и самостоятельно. Поэтому в трудовом договоре может быть определен тот объем прав, который необходим работодателю.

Оформление прав на объекты интеллектуальной собственности наглядно представлены в таблице.

Объект интеллектуальной собственности

Срок действия авторских прав

Порядок регистрации авторских прав

Охранный документ по авторским правам

Документ, по которому происходит передача имущественных прав третьим лицам

Нормативная база

1

2

3

4

5

6

Авторское право на произведения науки, литературы, искусства и объектов смежных прав

В течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти

Не требует регистрации или иного специального оформления

Авторский договор, а при его отсутствии – экземпляр произведения с указанием на автора и дату первого опубликования или иные свидетельства возникновения авторского права

Авторский договор

Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»

Право на изобретение

В течение 20 лет считая с даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением патентов на изобретение, относящееся к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам. На получение патента по таким изобретениям требуется разрешение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, которое может продлеваться на срок не более пяти лет

Получение патента на изобретение в федеральном органе исполнитель ной власти по интеллектуальной собственности

Патент на изобретение

- договор о передаче исключительного права (уступке патента) на запатентованное изобретение;

- лицензионный договор на использование запатентованного изобретения.

Оба документа подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности

Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3517-1;

Приказ Роспатента от 29 апреля 2003 года №64

Право на полезную модель

В течение 5 лет считая с даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Продлевается не более чем на три года

Получение свидетельства на полезную модель в федеральном органе исполнитель ной власти по интеллектуальной собственности

Патент на полезную модель

- договор о передаче исключительного права (уступке патента) на полезную модель;

- лицензионный договор на использование полезной модели.

Оба документа подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности

Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3517-1;

Приказ Роспатента от 29 апреля 2003 года №64

Право на промышленный образец

В течение 10 лет считая с даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Продлевается не более чем на 5 лет

Получение патента на промышленный образец в федеральном органе исполнитель ной власти по интеллектуальной собственности

Патент на промышленный образец

- договор о передаче исключительного права (уступке патента) на промышленный образец;

- лицензионный договор на использование промышленного образца.

Оба документа подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности

Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3517-1;

Приказ Роспатента от 29 апреля 2003 года №64

Право на ноу-хау

Специальный срок охраны (как и вообще сама возможность таковой) ноу-хау на законодательном уровне не установлен, поэтому фактически ограничивается временем сохранения конфиденциальности информации

Если выполняются соответствующие требования, возможна регистрация в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца и т. п. Других способов защиты и регистрации авторских прав на законодательном уровне не предусмотрено

Специальный охранный документ для защиты прав на ноу-хау не предусмотрен

Договор коммерческой концессии (при этом следует иметь в виду, что такой договор подлежит обязательной государственной регистрации)

статья 151 Основ Гражданского законодательства Союза ССР и республик (31 мая 1991 года № 2211-1);

глава 54 ГК РФ

Остановимся коротко на вопросах правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации результаты интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы в различных отраслях деятельности организаций (так называемые объекты промышленной собственности), подлежат правовой охране.

Условием такой охраны является получение в установленном порядке официального документа - патента.

Поэтому участникам предпринимательской деятельности, использующим либо планирующим использовать объекты промышленной собственности в своем производстве, необходимо знать:

  • как оформить и защитить свои права на такие объекты;
  • как воспользоваться уже запатентованными объектами и не нарушить при этом права третьих лиц.

Как было уже отмечено ранее, правовая охрана и использование объектов промышленной собственности в Российской Федерации осуществляются в соответствии с Законом № 3517-1 и принятыми в соответствии с ним подзаконными актами.

Кроме того, в Российской Федерации действуют нормы международных договоров:

  • Евразийская патентная конвенция (подписана Российской Федерации в Москве 9 декабря 1994 года);
  • Соглашение о правовой охране изобретений, промышленных, общеполезных образцов и товарных знаков при осуществлении экономического и научно-технического сотрудничества (подписано СССР в Москве 12 апреля 1973 года);
  • Договор о патентной кооперации от 19 июля 1970 года (подписан от имени СССР 23 декабря 1970 года и ратифицирован Президиумом ВС СССР 23 декабря 1977 года с оговоркой и заявлением);
  • Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 года) (ратифицирована Указом Президиума ВС СССР от 19 сентября 1968 года с оговоркой по пункту 1 статьи 28 Конвенции).

Как уже отмечалось выше, Закон №3517-1 предусматривает правовое регулирование отношений, связанных с созданием, правовой охраной и использованием объектов промышленной собственности:

  • изобретений;
  • полезных моделей;
  • промышленных образцов.

Перечень этот является исчерпывающим, а это означает, что любые другие результаты интеллектуальной деятельности, пусть даже и схожие по характеру и сфере их применения с названными объектами, но не отвечающие их определениям и критериям патентоспособности, не удостоверяются патентами и не являются объектами правовой охраны.

Изобретением, в соответствии с Законом №3517-1, признается техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, к устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

При этом не могут считаться изобретениями в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых, следующие объекты:

  • открытия, а также научные теории и математические методы;
  • решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
  • правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
  • программы для ЭВМ;
  • решения, заключающиеся только в представлении информации.

Заявленные изобретения помимо соответствия определению должны отвечать также и следующим критериям патентоспособности (статья 4 Закона №3517-1):

  • новизна;
  • изобретательский уровень;
  • промышленная применимость.

Изобретение считается новым, если оно неизвестно из существующего уровня техники.

Полезной моделью, в соответствии со статьей 5 Закона №3517-1, считается техническое решение, относящееся к устройству.

Полезная модель - это конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.

Полезными моделями не могут быть признаны:

  • решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
  • топологии интегральных микросхем;
  • решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Условиями патентоспособности полезной модели являются:

  • новизна;
  • промышленная применимость.

Промышленным образцом для целей Закона №3517-1 считается художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (статья 6 Закона №3517-1).

Изделие может быть любое, в частности составное изделие, самостоятельные компоненты для сборки в составное изделие, упаковка, этикетка, эмблема, шрифт.

Используя современную лексику, можно сказать, что промышленный образец - это вариант дизайна определенного изделия.

Условия патентоспособности промышленного образца следующие:

  • новизна;
  • оригинальность.

Соответствие критерию оригинальности устанавливается по определенной методике, приведенной в разделе 19.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденных Приказом Роспатента от 6 июня 2003 года №84 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец».

Промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности в следующих случаях:

  • если хотя бы для одного из его существенных отличительных признаков не выявлены решения, которым уже присущ такой признак;
  • или если такие решения выявлены, однако этот признак обеспечивает наличие у рассматриваемого промышленного образца особенности, не присущей выявленным решениям.

Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения:

  • обусловленные исключительно технической функцией изделия;
  • объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
  • объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;
  • изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В отличие от авторского права на произведение науки, которое возникает в силу самого факта его создания и не требует регистрации или иного специального оформления, права на изобретение, полезную модель или промышленный образец подтверждаются только выданным патентом.

В связи с этим Закон №3517-1 оперирует двумя понятиями:

  • автор;
  • патентообладатель.

Автор (авторы) - это физическое лицо (несколько лиц), творческим трудом которого (которых) созданы изобретение, полезная модель, промышленный образец.

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание изобретения, полезной модели или промышленного образца, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию.

Патент может быть выдан:

  • автору;
  • работодателю автора;
  • правопреемникам вышеуказанных лиц;
  • Российской Федерации или субъекту Российской Федерации.

Порядок использования запатентованного объекта, если патент принадлежит нескольким лицам, определяется договором между ними.

При отсутствии такого договора каждый из патентообладателей может использовать запатентованное изобретение (полезную модель, промышленный образец) по своему усмотрению, но не вправе предоставить лицензию или передать исключительное право другому лицу без согласия остальных патентообладателей (пункт 1 статьи 10 Закона №3517-1).

Если изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы работником (автором) в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, то право на получение патента на названные объекты в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона №3517-1 возникает у работодателя (если договором между ним и работником не предусмотрено иное). Объект в таком случае именуется служебным (служебное изобретение и так далее), а патентообладателем будет являться предприятие-работодатель.

Факт создания работником патентоспособного объекта предоставляет его работодателю следующие права:

  • подать заявку на получение патента;
  • принять решение о сохранении информации о служебном изобретении (полезной модели, промышленном образце) в тайне и уведомить об этом работника;
  • передать право на получение патента другому лицу.

Работник при этом имеет право на вознаграждение, размер и порядок выплаты которого определяются договором между работником (автором) и работодателем. Право работника на вознаграждение сохраняется и в случаях, когда патент по поданной заявке оформлен не будет (по причинам, зависящим от работодателя).

Обратите внимание!

Если работодатель не реализует свои права в срок, не превышающий четырех месяцев с момента сообщения работника о полученном результате, то права на получение патента переходят к работнику (автору).

В этом случае работодатель также вправе использовать служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец) в собственном производстве в течение срока действия патента при условии выплаты автору компенсации, определяемой на основе договора. Но патентообладателем в этом случае будет именно автор объекта, то есть физическое лицо.

Государственным контрактом для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации может быть установлено, что права на объект промышленной собственности, созданный в процессе выполнения работ по данному контракту, принадлежат Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, от имени которых выступает государственный заказчик. Если такого условия нет, то права принадлежат исполнителю (подрядчику).

Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме исполнителем (подрядчиком) о получении патентоспособного результата.

Если заказчик не реализует свое право в установленный срок, то оно переходит к исполнителю (подрядчику).

Статья 3 Закона №3517-1 устанавливает следующие сроки действия патентов:

  • на изобретение - 20 лет;
  • на полезную модель - 5 лет;
  • на промышленный образец - 10 лет.

Указанные сроки исчисляются не с даты оформления патента, а с даты подачи заявки (даты приоритета) в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ФИПС).

Срок действия патента по ходатайству патентообладателя может быть продлен:

  • на изобретение - на срок, не более чем 5 лет;
  • на любую полезную модель - не более чем на 3 года;
  • на любой промышленный образец - не более чем на 5 лет.

Срок действия патента может быть прекращен досрочно:

  • на основании заявления патентообладателя - с даты поступления заявления в Роспатент;
  • в связи с неуплатой в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе - с даты истечения установленного срока для уплаты (статья 30 Закона №3517-1).

Оформление патента на изобретение включает следующие этапы:

1) подача заявки;

2) формальная экспертиза заявки;

3) публикация сведений о заявке;

4) экспертиза заявки по существу;

5) выдача патента.

Порядок оформления заявки и прилагаемых к ней документов установлен Правилами подачи заявки на изобретение.

Обратите внимание!

В числе документов, прилагаемых к заявке, обязательно должен быть документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

В процессе формальной экспертизы заявки проверяются только:

  • наличие всех необходимых документов;
  • соблюдение установленных требований к этим документам;
  • соблюдение требования единства изобретения.

Срок для проведения такой экспертизы законодательно не установлен.

Если формальная экспертиза выявит нарушение требований к документам заявки, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или недостающие документы.

Публикация сведений о заявке производится по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки (или ранее - по ходатайству заявителя), прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом.

Сведения о заявке публикуются в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности ( далее ФИПС).

После публикации сведений о заявке знакомиться с документами заявки вправе любое лицо.

Отметим, что до официальной публикации сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца являются сведениями конфиденциального характера и охраняются в режиме служебной или коммерческой тайны (статья 139 ГК РФ).

Для проведения экспертизы заявки по существу необходимо подать ходатайство в ФИПС, причем такое ходатайство может быть подано как самим заявителем, так и третьими лицами (пункт 7 статьи 21 Закона №3517-1).

Экспертиза заявки по существу складывается из двух этапов:

1) определение соответствия заявленного изобретения требованиям, предъявляемым Законом №3517-1;

2) информационный поиск с целью определения соответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Законом №3517-1.

Экспертиза заявки по существу заканчивается принятием одного из следующих решений:

  • о выдаче патента;
  • об отказе в выдаче патента;
  • о признании заявки отозванной.

В случае несогласия с решением заявитель может подать соответствующее возражение в Палату по патентным спорам Роспатента в течение 6 месяцев с даты получения такого решения.

Решение Палаты по патентным спорам может быть обжаловано в суд.

Все выданные патенты на изобретения подлежат регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации в соответствии с Порядком ведения Государственного реестра изобретений Российской Федерации, утвержденным Приказом Роспатента от 5 марта 2004 года №30 «О порядке ведения государственного реестра изобретений Российской Федерации».

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент, им выдается один патент (статья 26 Закона №3517-1).

Выданный патент удостоверяет:

  • приоритет изобретения (полезной модели или промышленного образца);
  • авторство;
  • исключительные права патентообладателя (пункт 2 статья 3 Закона №3517-1).

Права, предоставляемые патентом, можно подразделить на имущественные и неимущественные.

Неимущественным является право авторства - право быть создателем объекта промышленной собственности.

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Право авторства остается за создателем (создателями) объектов промышленной собственности всегда, даже если патентообладателями становятся иные лица.

Под имущественными правами понимаются права на использование запатентованного объекта в любой сфере предпринимательской деятельности. Такие права принадлежат только патентообладателю; они также именуются исключительными правами (статья 10 Закона №3517-1).

Нарушением исключительных прав патентообладателя является любое использование запатентованного объекта без разрешения патентообладателя, в том числе:

  • ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;
  • совершение вышеперечисленных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом, а также в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
  • осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.

Исключительные права на использование изобретения (промышленного образца, полезной модели) принадлежат патентообладателю.

Патентное законодательство устанавливает следующие способы использования изобретения (промышленного образца, полезной модели):

1) уступка патента;

2) лицензионный (сублицензионный) договор;

3) открытая лицензия;

4) принудительная лицензия;

5) наследование;

6) преждепользование;

7) решение Правительства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона №3517-1, патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (то есть уступить патент) любому физическому или юридическому лицу.

В этом случае все имущественные права передаются в полном объеме новому лицу, а прежний обладатель патента все права теряет (неимущественные права сохраняются за автором всегда).

Обратите внимание!

Договор о передаче исключительного права (уступке патента) подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) и без такой регистрации считается недействительным.

Пункт 1 статьи 13 Закона №3517-1 предусматривает, что по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения (полезной модели, промышленного образца) в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Если лицензионным договором предусмотрено право лицензиата разрешать третьим лицам использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях сублицензии, согласованных им с правообладателем либо определенных в лицензионном договоре, то такие сублицензионные договоры также подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с Правилами, утвержденными Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 года №64 «О правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных».

Патентообладатель имеет право подать в Роспатент заявление о готовности предоставить любому лицу право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая лицензия).

Любое лицо, изъявившее желание использовать запатентованный объект, на который открыта лицензия, заключает с патентообладателем договор о платежах. Такой договор не является лицензионным и регистрации не подлежит.

При отказе патентообладателя заключить лицензионный договор заинтересованное в лицензии лицо может обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии.

Основанием для такого иска должен быть факт неиспользования либо недостаточного использования запатентованного изобретения или промышленного образца патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, в течение четырех лет (полезной модели - в течение трех лет) с даты выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг.

Если патентообладатель не докажет, что названные факты обусловлены уважительными причинами, то суд примет решение о предоставлении принудительной лицензии.

В свою очередь патентообладатель может обратиться в суд с иском о прекращении такой принудительной лицензии, если обстоятельства, обусловившие ее предоставление, перестанут существовать и их возникновение маловероятно.

Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его получение переходят по наследству в соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона №3517-1.

Случается так, что объекты, тождественные запатентованным, уже используются (или планируются к использованию) иными лицами, но на момент регистрации заявки об этом неизвестно, так как патенты на такие объекты не оформлялись.

Патентное законодательство защищает права тех, кто использовал такие объекты (это называется правом преждепользования), при следующих условиях:

  • использование должно быть добросовестным;
  • объект должен быть создан независимо от автора запатентованного объекта.

При выполнении этих условий лицо, обладающее правом преждепользования, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование объекта без расширения объема такого использования (статья 12 Закона №3517-1).

Правительство Российской Федерации имеет право на основании пункта 4 статьи 13 Закона №3517-1, разрешить использование изобретения (полезной модели, промышленного образца) без согласия патентообладателя.

При принятии такого решения должны быть соблюдены следующие условия:

  • использование запатентованного объекта должно быть обусловлено интересами национальной безопасности;
  • патентообладатель должен быть уведомлен о таком использовании в кратчайший срок;
  • патентообладателю должна выплачиваться соразмерная компенсация.

Необходимо отметить, что из всех рассмотренных способов использования запатентованных объектов промышленной собственности в качестве нематериальных активов для целей бухгалтерского и налогового учета могут учитываться только исключительные права патентообладателя (то есть, это случаи получения патента и приобретения его в результате уступки).

Любое использование запатентованного объекта с нарушением патентного законодательства является нарушением патента.

В таких случаях патентообладатель вправе обратиться в суд с иском о прекращении нарушения патента и возмещении убытков, причиненных таким использованием (статья 14 Закона №3517-1).

Административная ответственность за нарушение изобретательских и патентных прав предусмотрена пунктом 2 статьи 7.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ).

В соответствии с данной статьей административная ответственность наступает за:

  • незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца;
  • разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них;
  • присвоение авторства или принуждение к соавторству.

Уголовная ответственность за нарушение охраняемых патентом прав установлена статьей 147 Уголовного кодекса Российской Федерации за составы правонарушений, аналогичные указанным в статье 7.12 КоАП РФ, с тем отличием, что названные деяния причинили крупный ущерб.

Поскольку критерии крупного ущерба применительно к данной статье в Уголовном кодексе Российской Федерации не сформулированы, отнесение ущерба к разряду крупных, производится исходя из обстоятельств конкретного дела.

Уголовная ответственность наступает также за совершение тех же деяний неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

С вступлением в силу главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта стало признаваться нематериальным активом для целей налогообложения прибыли (пункт 3 статьи 257 НК РФ).

Для целей бухгалтерского учета ноу-хау в качестве нематериального актива не учитывается

Это объясняется тем, что ноу-хау не отвечает одному из условий, при котором результаты интеллектуальной деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива: на ноу-хау не может быть оформлен документ, подтверждающий исключительные права организации на него.

Что же касается налогового учета, то для него такой документ не обязателен - достаточно, чтобы у налогоплательщика был документ, подтверждающий само существование ноу-хау (то есть, это может быть внутренний документ организации).

Более подробно с вопросами, касающимися учета в научных организациях и особенностей учета НИОКР, Вы можете ознакомиться в книге ЗАО «BKR-Интерком-Аудит» «Наука, проектирование с точки зрения научных организаций и потребителей».

Данный материал подготовлен группой консультантов-методологов ЗАО «BKR-Интерком-Аудит»

 



Источник : РОСЭК



[Высказать свое мнение]




Похожие по содержанию материалы:
Особенности организации бухгалтерского и налогового учета в некоммерческих организациях, не занимающ ..
Отдельные моменты организации налогообложения в некоммерческих организациях. Налог на прибыль ..
Оптовая торговля книжной продукции. Реализация товара через посредника ..
Арбитражная практика по вопросам, связанным с проведением выездной налоговой проверки ..
Налогообложение расходов на подготовку кадров ..
Расчет средней заработной платы, сохраняемой на период отпуска ..
Учет товарных потерь ..
Бухгалтерский и налоговый учет операций по залогу имущества ..
Определение фактической себестоимости ГСМ ..
Бухгалтерский и налоговый учет у арендодателя. Передача имущества в аренду ..
Роль торговли в экономике ..
Ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе ..
Основы механизма ценообразования ..


Похожие документы из сходных разделов


Налог на доходы физических лиц. Статья 223. Дата фактического получения дохода


СТАТЬЯ 223. ДАТА ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА

«1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:

1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

2) передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме;

3) уплаты налогоплательщиком процентов по полученны

[ознакомиться полностью]

Предприятие общественного питания как объект обслуживающих производств и хозяйств


Рассматривая вопросы общественного питания, нельзя обойти стороной предприятия общепита, которые представляют собой, так называемые, обслуживающие производства и хозяйства. Этот термин, наверняка, всем знаком. Напомним, что даже в Плане счетов, утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 31 октября 2000 года №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению») предусмотрен специальный счет 29, который так и называется «Обслуживающие производства и хозяйства».

Мы не случайно затронули тему обс

[ознакомиться полностью]

Освобождение налогоплательщиков от обязанности по уплате некоторых налогов при уплате единого налога при применении УСН


Изменения, внесенные абзацами пятым-седьмым, восьмым-десятым пункта 1 статьи 1 Федерального Закона от 21 июля 2005 года №101-ФЗ, с 1 января 2006 года вносят ясность с тем, что происходит при применении УСН с организациями и индивидуальными предпринимателями – не замена уплаты одного налога другим, а освобождение от всех соответствующих обязанностей налогоплательщика по указанным налогам. Например, от обязанности сдавать соответствующие декларации, вести налоговый учет по налогу на прибыль, вести книгу продаж и книгу покупок, становиться на налоговый учет по месту нахождения недвижимого имущ

[ознакомиться полностью]



При перепечатке материалов ссылка на RADAS.RU обязательна
Редакция:
^наверх
Rambler's Top100